Верховний суд (ОП
ВСКАС): правомірність притягнення фізичної особи-підприємця до відповідальності
за те саме правопорушення одночасно на підставі ст.265 КЗпП України та ст.41
КУпАП
Суть правової дилеми: У
разі притягнення до відповідальності фізичної особи-підприємця на підставі
абзацу 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України і ч. 3 ст. 41 КУпАП, повністю збігаються
суб`єкт відповідальності і вид порушення (допуск працівника до роботи без
оформлення трудового договору).
22
грудня 2020 року Верховний Суд у складі об`єднаної
палати Касаційного адміністративного суду в рамках справи № 260/1743/19, адміністративне провадження
№К/9901/18177/20 (ЄДРСРУ № 93708687) досліджував питання щодо подвійного
притягнення ФОП до юридичної відповідальності за одне й те саме діяння за
нормами частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України та за частиною 3
статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що заборонено
статтею 61 Конституції України.
Частиною
1 статті 265 Кодексу законів про працю України (тут і надалі в редакції чинній
на момент виникнення спірних правовідносин) передбачено, що посадові особи
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
Абзацом 2 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю
України
встановлено, що юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують
найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі: фактичного
допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) - у
тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
Водночас,
відповідальність за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення
трудового договору (контракту) передбачено також Кодексом України про
адміністративні правопорушення. Відповідно до частини 3 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення
фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору
(контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб,
стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання
щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без
дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства - тягнуть за
собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують
найману працю, від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
(!!!) Отже, частиною 2 статті 265 Кодексу законів про
працю України і частиною 3 статті 41 Кодексу про адміністративні правопорушення
України передбачено відповідальність для фізичних осіб - підприємців, які
використовують найману працю, у вигляді штрафу, за фактичний допуск працівника
до роботи без оформлення трудового договору (контракту).
Суд
звертає увагу, що і стаття 265 Кодексу законів про працю України, і стаття 41
Кодексу України про адміністративні правопорушення були викладені в такій
редакції Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування загальнообов`язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року. Цей
Закон вніс комплексні зміни до чинного законодавства України з метою створення
умов для стабілізації фінансового стану держави, зниження навантаження на фонд
оплати праці та приведення до фінансових можливостей дії положень окремих
законів України. Елементом проведеної реформи стало оновлення системи юридичної
відповідальності за вчинення відповідних правопорушень, що стосувалося не лише
формалізації нових їхніх складів та посилення санкцій, але й запровадження
додаткового нормативно-правового регулювання юридичної відповідальності у сфері
легалізації зайнятості.
ВАЖЛИВО: Ключовою відмінністю статті 265 Кодексу
законів про працю України та частини третьої статті 41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення є
суб`єктний склад правопорушення. Завдяки цьому одночасно до
відповідальності може бути притягнута юридична особа як роботодавець (за
статтею 265 Кодексу законів про працю України) і посадова особа цієї юридичної
особи (за статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за
фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин. Тобто
при допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору в разі
притягнення до відповідальності фізичної особи - підприємця на підставі абзацу
другого частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України та частини
третьої статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення можуть
збігатися суб`єкт відповідальності та вид порушення.
Закон
не визначає, до якого саме виду юридичної відповідальності належать заходи
впливу за правопорушення, передбачені в частині другій статті 265 Кодексу
законів про працю України.
Відповідно
до пункту 22 частини 1 статті 92 Конституції України виключно законами України
визначаються засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є
злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та
відповідальність за них.
В
межах офіційного нормативного тлумачення вказаного конституційного припису,
Конституційний Суд України у пункті 1.1. резолютивної частини Рішення від 30
травня 2001 року № 7-рп/2001 указав, що ним безпосередньо не встановлюються
види юридичної відповідальності. За цим
положенням виключно законами України
визначаються засади цивільно-правової відповідальності,
а також діяння, що є
злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями як підстави
кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності, та
відповідальність за такі діяння. Зазначені питання не можуть
бути предметом регулювання підзаконними
нормативно-правовими актами.
Таким
чином, на конституційному рівні відсутні обмеження суверенних повноважень
держави щодо організації системи державного примусу з метою забезпечення
виконання постановлених перед нею завдань і функцій (в частині запровадження на
рівні закону як рішення вищої юридичної сили нових видів відповідальності,
відповідних їм складів правопорушень і санкцій за їхнє вчинення).
Така
позиція відповідає і практиці Європейського суду з прав людини, за якою держави
повинні мати можливість законно обрати додаткові юридичні заходи у відповідь на
соціально небезпечну поведінку (наприклад, недотримання правил дорожнього руху
/ ухилення від сплати податків) за допомогою різних процедур, що утворюють
єдине ціле з тим, щоб вирішувати різні аспекти соціальної проблеми, що виникла,
за умови, що застосовані юридичні засоби в сукупності не є надмірним тягарем
для такої особи.
Частини
3, 4 статті 265 Кодексу законів про працю України конкретизували, що штрафи,
накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до
адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27
Господарського кодексу України. Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті,
накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Згідно
зі статтею 238 Господарського кодексу України за порушення встановлених
законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб`єктів
господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади
або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції,
тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на
припинення правопорушення суб`єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.
Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування
визначаються цим Кодексом, іншими законодавчими актами.
Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені виключно законами.
Однією
з таких санкцій є й адміністративно-господарський штраф.
Визначення
адміністративно-господарських санкцій відповідає розумінню заходів державного
примусу, що є наслідком вчинення відповідного правопорушення, та має єдину
онтологічну основу із заходами юридичної відповідальності.
Нормативне
номінування штрафів за статтею 265 Кодексу законів про працю України як
фінансових санкцій та формальне відмежування їх законодавцем від
адміністративно-господарських свідчить про здійснення формальної правової
кваліфікації відповідно до національного законодавства в межах автономного виду
відповідальності з тяжінням до означення фінансової відповідальності.
За
цих умов, нормативних та фактичних підстав відносити штрафи за статтею 265
Кодексу законів про працю України до заходів адміністративної відповідальності
немає.
Водночас,
частиною 3 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення
встановлено адміністративну відповідальність за фактичний допуск працівника до
роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця
або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про
оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на
умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці
іноземця або особи без громадянства у формі накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб
- підприємців, які використовують найману працю, від п`ятисот до однієї тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Незважаючи
на формальну відмінність видів відповідальності та, у зв`язку із цим,
дотримання гарантій частини 1 статті 61 Конституції України, абсолютна
тотожність складу правопорушення та природи санкцій, вирішення питання
одночасного застосування статті 265 Кодексу законів про працю України та
частини 3 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення потребує
саме у контексті принципу верховенства права особи, а не об`єктивної
законності, передбачає необхідність дослідження відповідальності з позиції
«комплексності» дії санкцій як елементів єдиної системи боротьби з
правопорушенням, а не дублювання заходів відповідальності з метою фіскалізації
штрафів.
Дослідження
Пояснювальної записки до проекту, що у подальшому був прийнятий і набув
чинності як Закон № 77-VIII, вказує на те, що суб`єктом відповідальності за
статтею 265 Кодексу законів про працю України належало визначати юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців, в той же час, стаття 41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення за нормативним підходом щодо суб`єкта
адміністративної відповідальності, суб`єктом правопорушення встановлювала лише
спеціального суб`єкта - посадових осіб юридичних осіб. Такий підхід мав
забезпечувати очевидний комплексний характер впливу як щодо безпосереднього
роботодавця, так і осіб, які формують та приймають рішення від його імені.
У
практиці, зокрема, адміністративного судочинства застосовується загальний
принцип in dubio pro tributario (пріоритет з найбільш сприятливим для особи
тлумаченням норми права): у разі якщо норма закону або іншого нормативного
акта, виданого на основі закону, або якщо норми різних законів або нормативних
актів дозволяють неоднозначне або множинне тлумачення прав та обов`язків особи
у її взаємовідносинах з державою (в особі відповідних суб`єктів владних
повноважень), тлумачення такого закону здійснюється на користь особи (суб`єкта
приватного права).
Норми
про застосування правила про пріоритет норми з найбільш сприятливим для особи
тлумаченням закріплені, зокрема, у частині сьомій статті 4 Закону України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»:
у разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на
підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових
актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов`язків суб`єкта
господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), така норма
трактується в інтересах суб`єкта господарювання.
Загальний
принцип «non bis in idem» не виключає проведення подвійного провадження, за
умови, що будуть виконані певні умови. Зокрема, в аспекті статті 4 Протоколу №
7 ЄСПЛ такою умовою називає доведення, що подвійні провадження були «досить
тісно пов`язані за суттю та у часі». Інакше кажучи, що вони об`єднані на
комплексній основі і утворюють єдине ціле. Це означає, що не тільки мета і
засоби, які використовуються для її досягнення мають доповнювати одне одного за
суттю та бути пов`язаними у часі, а й те, що можливі наслідки такого правового
реагування на відповідну поведінку мають бути пропорційними і передбачуваними
для осіб, яких вони стосуються.
Матеріальні
критерії для визначення того чи існує досить тісний зв`язок за суттю, включають
в себе:
-
чи переслідують різні провадження взаємодоповнюючі цілі і, таким чином,
стосуються не тільки in abstracto, але й in concreto, різних аспектів соціально
неправомірної поведінки;
-
чи є подвійність провадження передбачуваним наслідком (як в законодавстві так і
на практиці), одного й того ж оспорюваного діяння (idem);
-
чи проводяться паралельні провадження таким чином, щоб уникнути, наскільки це
можливо, будь-якого дублювання у збиранні, а також оцінці доказів, зокрема,
шляхом належної взаємодії між різними компетентними органами з тим, щоб факти,
встановлені в одному провадженні також використовувалися в іншому провадженні;
-
і, перш за все, чи враховується санкція у першому завершеному провадженні в тих
провадженнях, які завершуються пізніше з тим, щоб особа, якої вони стосуються,
не несла надмірний тягар. Останній ризик буде менш ймовірним у правових
системах, де налагоджений компенсаційний механізм, призначений для забезпечення
пропорційності загальної суми накладених штрафів (п.п. 130, 132 рішення Великої
палати Європейського суду з прав людини у справі «А. та Б. проти Норвегії» (А.
and B. v. Norvey) (заяви №№ 24130/11, 29758/11) від 15.11.2016 р.).
В
умовах одночасного застосування санкцій до фізичної особи - підприємця за
статтею 265 Кодексу законів про працю України та частиною 3 статті 41 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, очевидно, що провадження не є
пов`язаними за своєю суттю, виходячи з озвучених критеріїв, оскільки за цілями
та застосовуваними санкціями не є взаємодоповнюючими, а передбачають подвійне
застосування щодо однієї і тієї ж особи двох штрафних каральних заходів. Це є
не лише непропорційним та надмірним обтяженням щодо такої особи, але й ставить
у нерівне правове становище при вчиненні аналогічного правопорушення у
діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця не на користь
останнього.
Розмежування
статусу фізичної особи та фізичної особи - підприємця не зумовлює можливостей
відходу від цих висновків, оскільки в обидвох випадках каральна мета
відповідальності реалізується щодо єдиного суб`єкта права - фізичної особи, яка
з метою законного здійснення господарської діяльності отримує додатковий
правовий статус. Оскільки правовий статус підприємця фізична особа з повною
цивільною дієздатністю набуває в порядку реалізації свого права на здійснення
підприємницької діяльності, яка не заборонена законом (згідно з частиною першою
статті 42 Конституції України, частиною першою статті 50 Цивільного кодексу
України, частиною першою статті 128 Господарського кодексу України).
Отже,
фізична особа -
підприємець, яка використовує найману працю, не може бути одночасно притягнута
до відповідальності за частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю
України та частиною третьою статті 41 Кодексу України про адміністративне
правопорушення в частині допуску працівника до роботи без
оформлення трудового договору у зв`язку з порушенням принципу «non bis in idem»
як складового елементу принципу верховенства права.
Відтак
об`єднана палата Верховного Суду дійшла до висновку про наявність підстав для
відступу від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах,
викладеного в постанові Верховного Суду від 21 грудня 2018 року у справі №814/2156/16, в якій зазначено що правопорушення,
передбачені у частині другій статті 265 Кодексу законів про працю України так
само, як і правопорушення, передбачене у частині третій статті 41 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, належить за своєю природою
(основними ознаками) до такого виду юридичної відповідальності як
адміністративна відповідальність.
Об`єднана
палата Верховного Суду формує власний ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК :
-
штрафи передбаченні статтею 265 Кодексу законів про працю України є заходами
фінансової відповідальності, підстав відносити їх до заходів адміністративної
відповідальності немає;
-
фізична особа - підприємець, яка використовує найману працю, не може бути одночасно притягнута до
відповідальності за частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю
України та частиною третьою статті 41 Кодексу України про адміністративне
правопорушення в частині допуску працівника до
роботи без оформлення трудового договору у зв`язку з порушенням принципу «non
bis in idem» як складового елементу принципу верховенства права.
ВИСНОВОК: Накладення на ФОП штрафу судом по КУпАП,
а потім за те саме правопорушення тільки постановою Держпраці по КЗпП є
притягненням ФОП до того самого виду відповідальності за те саме порушення
вдруге, що є порушенням статті 61 Конституції України.
Зазначена
позиція узгоджується з правовою позицією, що викладена у постановах Верховного
Суду від 21 грудня 2018 року у справі № 814/2156/16,
від 03 жовтня 2019 року у справі № 813/6082/15,
від 22 квітня 2019 року у справі № 806/2143/18
та від 24 грудня 2019 року у справі №
0540/5974/18-а.
P.s. Однак слід враховувати, що санкції цих статей є різними…
-
КЗпП: «у десятикратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення
порушення, за кожного
працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої -
третьої груп, застосовується попередження або
-
КУпАП: «від
п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», тобто…
…
або 50 000 грн./попередження (КЗпП) або 8500грн./17 000
грн. (КУпАП)
Немає коментарів:
Дописати коментар