Адвокат Морозов (судовий захист)
Визнання
права на ½ частку недобудови в порядку поділу спільного сумісного майна
подружжя
Згідно
зіст.60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та
чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з
них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства,
догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що
кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є
об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Згідно зі
ст. 63 СК України дружина та чоловік мають рівні права на володіння,
користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної
власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
Згідно із ч.
1 ст. 57 СК України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є: 1)
майно, набуте нею, ним до шлюбу; 2) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на
підставі договору дарування або в порядку спадкування; 3) майно, набуте нею,
ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто; 4) житло,
набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону
України «Про приватизацію державного житлового фонду»; 5) земельна ділянка,
набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що
перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації
земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств,
установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної
власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених ЗК України.
Отже, норми
ст. 57,60 СК України встановлюють загальні принципи нормативно-правового
регулювання відносин подружжя щодо належного їм майна, згідно з якими майно,
набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної
сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини
(навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо)
самостійного заробітку (доходу). Майно, набуте кожним з подружжя до шлюбу, є
особистою приватною власністю кожного з них.
Виникнення
режиму спільної сумісної власності подружжя на все придбане за час шлюбу майно
презюмується, доки інший з подружжя не довів іншого.
Конструкція
норми ст. 60 СК України свідчить про презумпцію спільності права власності
подружжя на майно, яке набуте ними в період шлюбу. Разом із тим, зазначена
презумпція може бути спростована й один із подружжя може оспорювати поширення
правового режиму спільного сумісного майна на певний об`єкт, в тому числі в
судовому порядку. Тягар доказування обставин, необхідних для спростування
презумпції, покладається на того з подружжя, який її спростовує.
Така правова
позиція викладена у постановах Верховного Суду від 18 липня 2018 року у справі № 401/1221/16-ц, від 03
грудня 2018 року у справі №
525/511/16-ц, від 24 січня 2019 року у справі № 728/1170/16-ц, від 31 січня 2019 року у справі
№ 686/23104/17.
Відповідно
до ч. 1 ст. 69, ч. 1 ст. 70 СК України дружина і чоловік мають право на поділ
майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від
розірвання шлюбу. У разі поділу майна, що є об`єктом права спільної сумісної
власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не
визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
Згідно із
ст. 71 СК України майно, що є об`єктом права спільної сумісної власності
подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про
порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до
уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне
значення. Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не
визначено домовленістю між ними.
Отже,
наведеними нормами права передбачено
презумпцію віднесення придбаного під час шлюбу майна до спільної сумісної
власності подружжя.
Це означає,
що ні дружина, ні чоловік не зобов`язані доводити наявність права спільної
сумісної власності на майно, набуте у шлюбі, оскільки воно на підставі закону
вважається таким, що належить подружжю.
Якщо майно
придбано під час шлюбу, то реєстрація прав на нього лише на ім`я одного із
подружжя не спростовує презумпцію належності його до спільної сумісної
власності подружжя.
Заінтересована
особа може довести, що майно придбане нею у шлюбі, але за її особисті кошти. У
цьому разі презумпція права спільної сумісної власності на це майно буде
спростована.
Якщо ж заява
одного з подружжя про те, що річ була куплена за її особисті кошти, не буде
належним чином підтверджена, презумпція права спільної сумісної власності
подружжя залишиться непохитною.
Таким чином,
тягар доказування у справах цієї категорії покладено на того із подружжя, хто
заперечує проти визнання майна об`єктом спільної сумісної власності подружжя.
Верховний
Суд неодноразово наголошував, що, вирішуючи спори між подружжям про майно,
необхідно встановлювати обсяг спільно нажитого майна, наявного на час
припинення спільного ведення господарства, з`ясовувати джерело і час придбання
зазначеного майна. Спільною сумісною власністю подружжя, що підлягає поділу,
можуть бути будь-які види майна, за винятком тих, які згідно із законом не
можуть їм належати (виключені з цивільного обороту), незалежно від того, на
ім`я кого із подружжя вони були придбані чи внесені грошовими коштами, якщо
інше не встановлено шлюбним договором чи законом.
Належить
також вказати, що введення будинку в експлуатацію після розірвання шлюбу не
може бути підставою для позбавлення позивача права на частку у спільній
сумісній власності на нього. Такого висновку дійшов Верховний Суд у постанові
від 07 серпня 2024 року у справі № 308/2147/21.
За правовою
позицією Верховного Суду, наведеною у постанові від 10 листопада 2021 року у
справі № 554/6043/20,
відповідно до якої ч. 1 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» передбачено, що прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з
незначними наслідками (СС1), та об`єктів, будівництво яких здійснювалося на
підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним
органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі
поданої замовником декларації про готовність об`єкта до експлуатації протягом
десяти робочих днів із дня реєстрації заяви.
Введення об`єкта в експлуатацію - це завершальний етап зведення
об`єкта, що дозволяє отримати право власності і надає можливість підключення до
інженерних мереж (обов`язкових для його повноцінного функціонування). Готовим
до введення в експлуатацію вважається об`єкт архітектури або інженерна споруда,
щодо якого закінчені всі роботи (будівельно-монтажні, оздоблювальні,
пуско-налагоджувальні) і підготовлена (оформлена) належним чином вся виконавча
документація.
Водночас ст.
2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» визначено, що державна
реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (державна реєстрація
прав)- це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни
або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом
внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно.
За змістом
наведеної норми права державна реєстрація прав не є підставою набуття права
власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права
власності, що унеможливлює ототожнення факту набуття права власності з
фактом його державної реєстрації. При дослідженні судом обставин існування в
особи права власності необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій
особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є
підставою виникнення права власності, такої підстави закон не передбачає
(постанови Верховного Суду від 03 червня 2020 року у справі № 363/4852/17 та від 17
січня 2024 року у справі №
522/3999/23).
Таким чином,
за висновками Верховного Суду введення будинку в експлуатацію - це вимога
закону, як і державна реєстрація, що необхідна для юридичного оформлення права
власності на цей об`єкт нерухомості.
Об`єкт
незавершеного будівництва, зведений за час шлюбу, може бути визнаний об`єктом
права спільної сумісної власності подружжя із визначенням часток, якщо ступінь
готовності об`єкта незавершеного будівництва дає можливість визначити окремі
частини, що підлягають виділу та довести його будівництво до завершення.
У разі
неможливості поділу об`єкта незавершеного будівництва, суд може визнати права
за цими особами на будівельні матеріали і конструктивні елементи будинку або з
урахуванням конкретних обставин залишити його одній зі сторін, а іншій
присудити грошову компенсацію.
Аналогічна
правова позиція викладена в постанові Верховного суду від 27 березня 2024 року
у справі №509/2196/15-ц.
ВИСНОВОК: Об`єкт незавершеного
будівництва, зведений за час шлюбу, може бути визнаний об`єктом права спільної
сумісної власності подружжя із визначенням часток, якщо ступінь готовності
об`єкта незавершеного будівництва дає можливість визначити окремі частини, що
підлягають виділу та довести його будівництво до завершення.
Матеріал по темі: «Обов’язок суду застосувати позовну давність при поділі майна подружжя»
Теги: шлюб,
поділ майна, цивільний шлюб, гражданський брак, без реєстрації шлюбу, раздел
имущества, спільна сумісна власність, продавець, покупатель, подружжя,
нотаріус, оформлення угоди, распоряжение имуществом, згода іншого із подружжя,
відчуження, купівля-продаж, Верховний суд, судовий захист, Адвокат Морозов